Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Юридическая помощь - центр КУРАТОР" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
РВК - юридическая, аудиторская и таможенная консультация - 24 ноября 2004 года
Информационный Канал Subscribe.Ru |
![]() |
![]() |
Просмотреть все
вопросы на сервере «РВК».
Задать свой вопрос
специалистам консультации.
В Платном
бюро Вы можете получить платную консультацию
от лучших специалистов «РВК».
Подписаться на другие наши рассылки, Вы можете с помощью специальной формы быстрой
подписки.
Получение вопросов и/или ответов без подписки на рассылку и в выбранное Вами
время (RSS-каналы).
Подписаться на
рассылки Украинской виртуальной консультации. |
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ |
Административное право |
|
J01924 | |
какие требуются документы для отказа от узбекского гражданства | |
Автор вопроса: сергей | |
Здравствуйте, Сергей! В соответствии с положениями "Закона о гражданстве Республики Узбекистан" выход из гражданства Республики Узбекистан разрешается по письменному ходатайству лица. Заявление и другие документы принимаются при личном обращении заявителя в Консульский отдел Посольства, а при наличии уважительных причин (отдаленность местонахождения от Москвы, болезнь и пр.) через доверенных лиц (по нотариальной доверенности) по адресу: 119017, Москва, Погорельский пер., дом 12, Консульский отдел Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации; в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 10-00 до 13-00 ч. по московскому времени. Документы, присланные по почте или по факсу, не принимаются, не рассматриваются и назад не возвращаются. Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий на территории Российской Федерации или Республики Беларусь подает заявление о выходе из гражданства на имя Президента Республики Узбекистан через Консульский отдел Посольства Узбекистана в г. Москве (образец прилагается). К заявлению прилагаются: 1. Анкета-заявление (бланк прилагается) - в 3-х экз., 2. Автобиография - в 3-х экз., 3. Фотография 3х4 - 4 шт., 4. Копия каждой страницы национального паспорта - в 3-х экз., 5. Справка с места жительства - в 3-х экз., 6. Выписка из трудовой книги за время работы в РУ - в 3-х экз., 7. Справка с места учебы (для студентов) - в 3-х экз., 8. Копия военного билета (для военнообязанных) - в 3-х экз., 9. Копия адресного листка убытия из Узбекистана - в 3-х экз. Если у заявителя имеются супруг (супруга), а также находящиеся на его иждивении лица, то он должен представить письменные, нотариально удостоверенные заявления этих лиц об отсутствии к нему имущественных или иных претензий. Заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан лица, не достигшего 18 лет, подается его родителями или их законными представителями вместе с копией свидетельства о рождении ребенка, удостоверенной нотариально. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, необходимо представить к заявлению родителей или иных законных представителей нотариально удостоверенное их письменное согласие. В необходимых случаях представляются нотариально удостоверенные копии свидетельств о расторжении брака, смерти одного из родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате алиментов. Если оба родителя являются гражданами Республики Узбекистан и один из них выходит из гражданства, одновременно ходатайствуя о выходе из гражданства Республики Узбекистан несовершеннолетнего ребенка, то необходимо представить нотариально удостоверенное заявление другого родителя, в котором должно быть выражено его отношение к выходу ребенка из гражданства Республики Узбекистан. Каждый документ должен быть нотариально удостоверен. Заявитель при оформлении материалов дела о выходе из гражданства Республики Узбекистан должен уплатить консульские сборы в размере 100 $США+5 долл.США фактические расходы (эквивалент в руб.). Срок рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Республики Узбекистан составляет от одного года до полутора лет до выхода Указа Президента Республики Узбекистан. Телефон для справок: (095) 230-13-01, 230-00-54, факс 230-04-79. |
|
Автор ответа: Королев Иван Александрович | |
J01831 | |
Здравствуйте уважаемые юристы! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей
ситуации. Я проживала с 1946 г. в частном доме со своими родителями, двумя
братьями и тремя сестрами. После смерти отца в 1958г. дом был разделен между
матерью и детьми. Одна из моих сестер и мать подарили свои доли брату, а две
другие сестры мне. По сложившейся на сегодняшний день ситуации в моей
собственности находится 3/14 части этого дома, 1/14 у брата, умершего в 1960
г. и 10/14 у другого брата, который умер в 1982 году. В доме с 1979 г. никто
не прописан и никто не жил, да и дома-то практически нет, одни только гнилые
стены. Родственники братьев в права наследства не вступали и вероятно о нем
не знают. Все эти годы земельный налог платила я. До 1996 года за все. А с
1997 г. за 3/14 доли. На сегодняшний день определенную ценность имеет земельный участок – на нем можно выстроить что-то другое или продать. Я хочу оформить его в свою собственность. В связи с этим возникает целый ряд вопросов: 1. Могу ли я оформить весь участок как свою собственность? Если да, то каким образом? 2. Если на этом участке выстроить новый дом или, к примеру, гараж, то какие возможные на него претензии могут иметь родственники братьев, буде таковые появятся? 3. Существуют ли еще какие-то варианты в данной ситуации? Заранее благодарна за ответ. Ида Павловна. |
|
Автор вопроса: Тарасова Ида Павловна | |
Здравствуйте, Ида Павловна! Поскольку Вы фактически приняли наследство, о чем имеются бесспорные доказательства, полагаю, при обращении к нотариусу, возможно к разным нотариусам, в зависимости от места жительства наследодателей - Ваших братьев, Вы без обращения в суд получите свидетельство о праве на наследство на весь дом. Полагаю, что право собственности на земельный участок до настоящего времени не оформлено, он находился в постоянном (бессрочном) пользовании собственников дома. Оформив наследственные права на дом, Вы можете бесплатно приобрести участок в собственность, если уже не воспользовались таким правом в отношении другого земельного участка. Наследники Ваших братьев, могут оформить свои наследственные права, если в шестимесячный срок после смерти наследодателей, обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства, фактически приняли наследство или пропустили срок для принятия наследства по уважительным причинам. В двух последних случаях, им скорее всего придется обратиться в суд. Если наследники братьев первой очереди оформят свои наследственные права указанными способами, Ваша доля соответственно уменьшится, поскольку Вы являетесь наследником второй очереди. Претензии на возведенные Вами постройки другие наследники вряд ли смогут обосновать, однако, у Вас возникнут трудности при оформлении правоустанавливающих документов на эти постройки, поскольку до офомления своих прав на весь участок Вы не сможете получить разрешение на их возведение, а самовольно построив - осуществить их государственную регистрацию. О наличии других наследников Вы можете узнать у нотариусов, ведущих наследственные дела по последнему месту жительства Ваших братьев. Если наследственные дела после их смерти не заводились, можете не искать других путей, они существуют, но намного сложнее. |
|
Автор ответа: Королев Иван Александрович | |
J01830 | |
Двое лиц при использовании автомобилей совместно причинили вред третьему
лицу в ДТП. Третье лицо обратилось к обеим страховым компаниям, однако обе
компании уведомили третье лицо о приостановлении страховых выплат на
основании п. 74 Правил обязательного страхования гражданской ответственности
автотранспортных средств, так как им непонятно в каких долях возмещение
выплачивать соразмерно размеру вины каждого из водителей, поскольку размер
вины их не определен а определить вину может только суд. П. 74 говорит о том, что если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому делу либо делу об административном правонарушении, срок страховой выплаты может быть продлен до окончания указанного производства и вступления в силу решения суда. Однако в настоящее время никаких уголовных и гражданских дел нет, есть только разрешенное административное дело которым оба признаны виновным. Как при этом можно ссылатья на п. 74 Правил непонятно. Я считаю, что в данном случае компании должны были выплатить по 1/2 страховой выплаты на основании ст. 1080 ГК РФ и п. 2 ст. 1081 ГК РФ. Правильно ли это? |
|
Автор вопроса: Сергей | |
Сергей я так понимаю это опять вы. Здравствуйте. Я вам уже писал, что спокойно подавайте в суд. И я рад, что вы уже в какой-то мере стали юристом. Вы в данном случае совершенно правы. Автомобиль отнесен к источникам повышенной опасности. И владелец обязан возместить вред причиненный в данном случае автомобилем (ст.1079). Вас в данной ситуации ничего не должно волновать. Спокойствие и только спокойствие. Водители признаны виновными, страх. компании в данном случае обязаны возместить вред. Подаете на них в суд. Так как степень вины установить нельзя то они будут возмещать вред 50/50 (ст.1081). Ваши аргументы абсолютно верны. И единственный ваш шанс вернуть деньги это подать в суд. Подаете один иск сразу к двум ответчикам. Поэтому особо не тените. Чем быстрее начнете тем быстрее добъетесь результата. Ничего сложного нет, просто читайте законы. Правда на вашей стороне. С уважением, Дмитрий Юрьевич. | |
Автор ответа: Игнатенко Дмитрий Юрьевич | |
Гражданское право |
|
J01938 | |
Здравствуйте. Каков срок давности по статье 301 ГК РФ? Спасибо. |
|
Автор вопроса: Наталья | |
Уважаемая Наталья, исковая давность определяется исходя из договора или
имущества, либо из сделки, одним словом из того правоотношения которое
послужило первоначальным поводом. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска; требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304); другие требования в случаях, установленных законом. С уважением, |
|
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович | |
J01922 | |
Я являюсь частным предпринимателем, если я не проиду перерегисрацию до 1 января 2005 года, то утрачу ли я статус предпринимателя и нужно ли мне будет сдавать бухгалтерсую отчетность. | |
Автор вопроса: Алексей | |
Статус предпринимателя вы утратите, но сможете вновь зарегистрироваться по
новым правилам, уплатив госпошлину 400 рублей за регистрацию и уплатив
нотариусу 200 рублей за заверение подписи на заявлении о регистрации. Кстати, то, что вы называете перерегистрация - это лишь подтверждение вашего статуса и получение вами нового свидетельства. По поводу бухотчетности - предприниматели согласно закону "О бухгалтерском учете" не ведут бухучет и, соответственно, не сдают бухотчетность. Предприниматели ведут учет своей деятельности на основе приказов Минфина РФ и, конечно, Налогового кодекса РФ. Предприниматели обязаны предоставлять налоговые декларации по месту учета и иные документы (например, Книга доходов и расходов). Даже если вы утратите статус предпринимателя с 2005г., это вас не освободит от обязанности представить налоговую декларацию за 2004г. |
|
Автор ответа: Пантюшов Олег Викторович | |
Возмещение вреда |
|
J01867 | |
Здравствуйте!Помогите , пожалуйста разобраться. Моя 11-летняя дочь унаследовала от отца, т.е. моего бывшего мужа 3/4 его квартиры (1/4 унаследовала новая жена).Понимаю , что наследники отвечают по долгам наследодателя. Как несовершеннолетний ребенок будет отвечать по долгам наследодателя, если остался не исполнен иск на возмещение вреда причиненного жизни и здоровью? Могут ли обязать меня оплачивать этот иск?Действительно ли такой иск не имеет исковой давности?Как я понимаю продать квартиру невозможно в связи с несовершеннолетием наследника?Возможно ли отложить и исполнение до совершеннолетия? | |
Автор вопроса: Наталья | |
Уважаемая Наталья! в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правил ГК не следует иное. П. 1 ст. 1175 ГК устанавливает, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Поэтому, отвечать по долгам бывшего супруга придется Вам как законному представителю вашей дочери до достижения ей совершеннолетия. А полученную в наследство квартиру Вы можете продать, получив предварительное разрешение органа опеки и попечительства, тем более, что у Вас и Вашей дочери есть жилье. |
|
Автор ответа: Сидоренко Алексей Александрович | |
Жилищное право |
|
J01941 | |
В1993г. моя мать приватизировала 3х комнатную квартиру, полученную в 1982г.
по обменному ордеру, на свое имя. В ордер как дочь была включена и я. В
настоящий момент я в квартире не прописана, при приватизации согласия я,
разумеется не давала, т.к. была не совершеннолетней. Тем не менее в
приватизации не участвовала, не смотря на то, что на момент приватизации в
квартире была прописана.В 2004г. я узнала,что моя мать,как единственная
собственница подарила квартиру моему сводному брату. У меня двое не
совершеннолетних детей. Брату подарил однокомнатную квартиру еще и его
родной отец, мой отчим.Законен ли при этих условиях договор дарения,что я
могу сделать в создавшейся ситуации, потому, что в то время,если бы меня не
включили в ордер.вряд ли мать сумела бы получить такую большуюкв-ру, даже
путем обмена.Меняли маленькую хрущевку на 3х комнатную элитную кв-ру без
доплаты через "советское" обменное бюро. С уважением Наталия,г.Уфа. |
|
Автор вопроса: Наталия | |
Уважаемая Наталья. Ситуация у вас достаточно интересная. Закон о
приватизации жилищного фонда в РФ был пинят в 1991 г. И как была
приватизирована квартира и вы не участвовали в приватизации, мне не совсем
понятно. Где были органы опеки и попечительства. Все поправки касающиеся
вашего случая были приняты в 1994 году, а квартира приватизирована а 1993
г. Статья 2. Граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда, включая жилищный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), по договору найма или аренды, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность (совместную или долевую) либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. Это выдержка из статьи в редакции как раз 1993 года, т.е. в лббом случае вы являетесь собственником данной квартиты и должны были включены в приватизацию. Ну, что было, то было, сейчас такого бы не допустили. Но в любом случае ч. 3 ст. 8 закона о приватизации гласит, что в случае нарушения прав гражданина при решении вопросов приватизации жилых помещений он вправе обратиться в суд. Так, что вы подаете исковое заявление в суд о призанании итогов приватизации не действительными. Подождите решение суда, а оно уверяю вас будет положительным и вы будете призананы собственником данной квартиры, а соответственно на совершение любых сделок требуется ваше согласие. И соответственно сразу же после решения суда подаете иск о признании договора дарения не действительным. Но можете потребовать это при подаче основного (превого) иска. Надо сказать, что когда такое получается и так поступают с родственниками, не очень то приятно. Но не отчаивайтесь, все законы на вашей стороне. С уважением, Дмитрий Юрьевич. |
|
Автор ответа: Игнатенко Дмитрий Юрьевич | |
J01936 | |
Здравствуйте! Наша семья, состоящая из 4 человек (я, муж, ребенок 8 лет,
свекровь) проживаем в Москве в 4-комнатной неприватизированной квартире
общ.пл.64 кв.м, жил.пл 47 кв.м. Прошел слух, что наш дом (не
"хрущевка") планируют сносить. Если возможно, ответьте,
пожалуйста, на следующие вопросы: 1. На какой метраж при получении нового жилья мы можем рассчитывать в двух случаях - если квартира будет приватизи-рована и если нет, т.е что для нас выгоднее? 2. Имеем ли мы право на получение двух отдельных квартир (со свекровью) и что для этого нужно сделать? Заранее спасибо. |
|
Автор вопроса: Ирина | |
Уважаемая Ирина, при получении квартир в городе-герое Москве при
неприватизированной квартире вы получите квартиру, в сооответствии с
социально нормой обеспеченности жилой площадью установленной в Москве. Она
состовляет 18 кв.м. Вот выдержки из Закона города Москвы О ГАРАНТИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДАЮЩИМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: Основанием для принятия решения об освобождении жилых помещений в строениях (далее - Решение) является постановление Правительства Москвы (далее - Постановление) об изъятии земельного участка для государственных нужд города Москвы в связи с необходимостью развития территорий, реализации других государственных программ. Основанием для принятия Решения является также Постановление: - о капитальном ремонте жилых домов и жилых помещений, если его проведение невозможно без освобождения жилых помещений и отселения граждан; - о реконструкции жилых домов и жилых помещений; - о переоборудовании непригодных для проживания жилых домов и жилых помещений в нежилые; - о сносе жилых домов, грозящих обвалом, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания и не подлежащими восстановлению. Исполнительные органы государственной власти города Москвы на основании Постановления принимают Решение по каждому строению, подлежащему освобождению. Решение не является основанием для ограничения прав граждан на приватизацию занимаемых ими по договору социального найма жилых помещений, осуществляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Решении указываются основания освобождения помещений, исполнительный орган государственной власти или лицо, осуществляющее переселение граждан и/или выплачивающее возмещение собственнику (далее - отселяющее лицо), а также сроки и иные существенные условия освобождения данного строения. Решение является основанием для заключения договоров с лицами, освобождающими жилые помещения. Собственникам, освобождающим жилые помещения, предоставляется предварительное и равноценное возмещение. Размер возмещения (компенсации), определяемого по соглашению сторон, не может быть меньше установленного настоящим Законом независимо от источника финансирования. Возмещение (компенсация) собственнику, освобождающему жилое помещение, предоставляется по его выбору в денежной или натуральной форме. Собственники, освобождающие жилые помещения, имеют право на дополнительные гарантии города в виде компенсации за непроизведенный ремонт дома при соблюдении следующих условий: - собственники и члены их семей не имеют иных жилых помещений на праве самостоятельного пользования; - собственники и члены их семей не совершали гражданско-правовые сделки с иными жилыми помещениями, приведшие к ухудшению жилищных условий. Проверка сведений о наличии у собственников и членов их семей иных жилых помещений на праве самостоятельного пользования, а также о гражданско-правовых сделках, совершенных собственниками и членами их семей с иными жилыми помещениями, осуществляется жилищными органами, ответственными за переселение граждан. Учитываются гражданско-правовые сделки, совершенные собственниками и членами их семей с жилыми помещениями после принятия Постановления, но не более чем за пятилетний период до заключения основного договора между собственником и отселяющим лицом. Возмещение (компенсация) собственнику предоставляется по выбору собственника в виде другого благоустроенного жилого помещения или в денежном выражении по соглашению сторон. Размер денежного возмещения (компенсации) собственнику соответствует сумме рыночной стоимости освобождаемого собственником и членами его семьи жилого помещения и причитающейся ему компенсации за непроизведенный ремонт дома. Размер компенсации за непроизведенный ремонт дома определяется в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством Москвы. Минимальный размер компенсации не зависит от рыночной стоимости освобождаемого жилого помещения и соответствует разности восстановительной стоимости и остаточной стоимости освобождаемого жилого помещения. Сведения о восстановительной и остаточной стоимостях жилого помещения предоставляются по требованию собственника или отселяющего лица органами государственного учета и технической инвентаризации. Денежное возмещение (компенсация) собственнику предоставляется в безналичной форме и используется для приобретения жилого помещения. Размер натурального возмещения (компенсации) собственнику должен соответствовать размеру денежного возмещения (компенсации) при освобождении того же жилого помещения. Если размер возмещения (компенсации) меньше нормативной стоимости жилого помещения, рассчитанной для семьи данной численности на дату принятия Решения, собственнику, признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий, с его согласия предоставляется жилое помещение в домах типовых серий в районах массовой застройки или безвозмездная субсидия в размере нормативной стоимости жилого помещения. При этом гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющим право на дополнительную площадь по состоянию здоровья, жилое помещение предоставляется по установленным законодательством нормам с учетом права граждан на дополнительную площадь по состоянию здоровья. Порядок и условия предоставления жилых помещений собственникам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяются законодательством города Москвы об улучшении жилищных условий жителей города Москвы. Члены семьи собственника жилого помещения сохраняют самостоятельное право пользования жилым помещением, предоставленным собственнику в порядке натурального возмещения (компенсации) или приобретенным собственником путем использования денежного возмещения (компенсации). Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, осуществляется с их согласия путем предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма или найма (коммерческого найма) или по договору краткосрочного найма, поднайма, другим договорам в маневренном жилищном фонде на время проведения реконструкции, капитального ремонта. Жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам в виде отдельных квартир в жилищном фонде социального использования в пределах городской черты. Размер общей площади предоставляемого жилого помещения должен соответствовать социальной норме для семьи данной численности на дату принятия Решения. При этом учитываются все жилые помещения, имеющиеся у граждан и членов их семей на праве собственности, а также гражданско-правовые сделки, совершенные гражданами и членами их семей с жилыми помещениями после принятия Постановления, но не более чем за пятилетний период до принятия Решения. Нанимателю, имеющему излишнюю площадь, жилое помещение предоставляется в размере не менее установленной социальной нормы на одного человека, а нанимателю и членам его семьи, имеющим право на дополнительную площадь и фактически пользовавшимся ею, - с учетом дополнительной площади, находящейся в их пользовании. В случае невозможности предоставления жилого помещения в соответствии с нормами настоящего Закона гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, может быть предоставлено жилое помещение большего размера: - по договору социального найма при превышении нормы предоставления на семью не более чем на 9 квадратных метров общей площади; - по договору найма (коммерческого найма) при соблюдении общих положений и превышении нормы предоставления на семью более чем на 9 квадратных метров общей площади. Вселение нанимателей в жилое помещение после принятия Решения допускается с согласия наймодателя при условии соблюдения требований законодательства о норме площади на одного человека, за исключением случаев вселения несовершеннолетних детей. После принятия Решения не допускаются обмен жилых помещений, изменение договора социального найма жилого помещения без согласия наймодателя. Таким образом вы можете сами проанализировать ситуацию принять наиболее подходящий для вас вариант. С уважением, |
|
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович | |
Уважаемая Ирина! Вам лучше всего не приватизировать свою квартиру, потому что в случае если квартира приватизированная, то Вы получите лишь тот же самый метраж, который у Вас был до сноса дома. В случае если Ваша квартира не является приватизированной, то городский власти в соответствии со ст. 96 Жилищного кодексча РСФСР обязаны Вам предоставить другое благоустроенное жилое помещение в соответствии с требованиями ст. 40 и 41 ЖК РСФСР в черте данного населенного пункта. Если Вы занимали отдельную квартиру, то Вам должна быть предоставлена отдельная квартира. Ст. 40 ЖК РСФСР устанавливает, что жилое помещение предоставляется гражданам в пределах нормы жилой площади, т.е. не менее 12 кв.м. на одного человека (ст. 38 ЖК РСФСР). А ст. 41 ЖК устанавливает, что при предоставлении жилых помещений не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше девяти лет, кроме супругов, а также то, что жилое помещение предоставляется с учетом состояния здоровья граждан и других заслуживающих внимания обстоятельств. По поводу двух отдельных квартир - это возможно, но для того, чтобы это не зависело от чиновников, рекомендую Вам произвести сейчас раздел лицевого счета с теми членами Вашей семьи, которые хотят получить отдельную квартиру. Таким образом, в вашей квартире будут проживать две семьи и чиновники вынуждены будут предоставить две квартиры |
|
Автор ответа: Сидоренко Алексей Александрович | |
J01914 | |
Я являюсь сособственником 1/2 доли в праве на жилой дом. Хочу там прописаться. Прочитала ответ на один из вопросов, где указано, что согласие на прописку остальных проживающих не требуется, а как быть если существует еще 1 сособственник 1/2 доли в праве на жилой дом? Необходимо ли его согласие? Если нет, то каким нормативным актом это регулируется( я точно знаю, что 3 года назад разрещение требовалось) | |
Автор вопроса: Татьяна Олеговна | |
Такого понятия, как прописка не существует. Есть регистрация по месту
жительства. Она носит уведомительный характер. То есть, Вы обязаны
зарегистрироваться по месту жительства. Думаю, что если у Вас на руках есть свидетельство о праве собственности на половину дома, то у паспортной службы нет законных оснований Вам отказывать. Другое дело, что у нас еще существует масса инструкций, как письменных, так и устных, но тут уж мы с Вами ничего не поделаем. Идите и требуйте. Ссылайтесь на Закон "О праве граждан на свободу передвижения" он был принят, если мне память не изменяет в 1993 году. Пишите письменно заявление с требованием зарегистрировать по месту жительства. Если откажут, обращайтесь к начальнику УВД, в суд, наконец. Только учтите одну вещь. Это действительно должно быть Вашим местом жительства. То есть, если буквально следовать логике закона, то сначала Вы должны вселиться, а потом требовать регистрации. Это я к тому, что если Ваш сособственник чинит Вам препятствия, то возможны осложнения. Если Вы фактически живете в другом месте, то у работников паспортного стола есть формальные основания, чтобы Вам отказать. Так что если сложности с другим собственником есть, то вначале потребуйте вселения в жилой дом. Родин Евгений Владимирович |
|
Автор ответа: Родин Евгений Владимирович | |
J01871 | |
В АиФ № 46 прочитала следующее о льготе по подоходному налогу после покупки
жилья - "Если вы уже пользовались этой льготой после 2001 г., второй
раз сделать это закон запрещает ( ЕСЛИ ПОЛУЧАЛИ ВЫЧЕТ ДО 2001 г. - МОЖНО
ПОВТОРИТЬ). Вопрос - правда ли это - если да, то можно ли повторить при таких условиях - акт приема передачи и сам вычет в 2000 году, а свидетельство о гос.регистрации права в 2001г Спасибо. |
|
Автор вопроса: Соболева Татьяна | |
Уважаемая Соболева Татьяна. Да это так. Этому вопросу посвящен п.2 ч. 1 ст.
220 налогового кодекса, а также письмо МНС от 22.03.2002. Где сказано, что:
Налогоплательщики, полностью воспользовавшиеся налоговой льготой на основании подпункта "в" пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации от 07.12.91 N 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц" до 1 января 2001 года, имеют право получить имущественный налоговый вычет на жилой дом или квартиру, приобретенные или построенные после 1 января 2001 г. в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса. В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса имущественный налоговый вычет по суммам, направленным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры, предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право собственности на приобретенный (построенный) жилой дом или квартиру, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком. Пунктом 2 статьи 220 Кодекса предусмотрено, что имущественный налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. Налоговым периодом признается календарный год (статья 216 Кодекса). Иными словами данные положения действуют если вы приобретете новое имущество после 1 января 2001 (квартиру, дом или построете сами). С уважением, Дмитрий Юрьевич |
|
Автор ответа: Игнатенко Дмитрий Юрьевич | |
Трудовое законодательство |
|
J01872 | |
Здравствуйте, господа! Можно ли сократить должность, которую в настоящее время занимает работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Спасибо. |
|
Автор вопроса: Kroha | |
Если речь идет только о сокращении должности, то проблем нет. Но если это
сокращение повлечет за собой увольнение работника по сокращению штата, то
должны быть соблюдены права работника. Главное, на что надо обратить
внимание, так это то, что увольнение по данному основанию допускается, если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ч. 2 ст. 81
ТК). Кроме того, согласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение
работника в период его отсутствия на работе по уважительным причинам.
Исключение - полная ликвидация предприятия, учреждения, организации. Это
подтверждено постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №
2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации". В подпункте «а» пункта 23 названного
постановления сказано, в частности, следующее: не допускается увольнение
работника (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности работодателем -физическим лицом) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть третья статьи 81
ТК РФ); беременных женщин (за исключением случая ликвидации организации), а
также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей,
воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до
восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за
исключением увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3,
пунктам 5 - 8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ (статья 261 ТК РФ). И, наконец, статья 261 ТК РФ категорически запрещает по инициативе работодателя расторгать трудовой договор с беременной женщиной и женщиной, имеющей детей, за исключением случаев ликвидации организации. С уважением, Владимир Васильевич Голубев |
|
Автор ответа: Голубев Владимир Васильевич | |
Семейное право |
|
J01921 | |
как мне отстоять свои права на ребенка в случае, если сама работаю в Москве,
сын 8 лет проживает в Чебоксарах с моей матерью. Бывший супруг хочет забрать
ребенка себе на воспитание, при этом не платит алиментов с сентября 2004г.
(с моего отъезда в Москву). Официальных доходов до настоящего времени не
имел, хотя фактически арендует помещение под магазин. Нами заключено
нотариально заверенное соглашение об алиментах и проживании ребенка. Мой
официальный доход 2000руб. Подскажите, спасет ли ситуацию переезд ребенка в Москву для проживания со мной. Заранее благодарна. |
|
Автор вопроса: Димитриева Елена | |
Неуплата алиментов в течение пары месяцев в российских условиях редко
расценивается правоохранительными органами, как серьезное нарушение, тем
более официальных требований возобновить уплату, очевидно, не было, а это
надо исправить. Кроме того, учтите, что бывший супруг может аргументировать
свое поведение тем, что деньги должен платить на содержание ребенка, а не
уехавшей от ребенка жены и т.п. Этот довод не бесспорен, но
квалифицированный юрист поможет ему отстаивать данную позицию. Если же между вами возникнет спор о проживании ребенка, то суд обязан в первую очередь учитывать интересы ребенка. В данном случае многое значит и его собственное мнение. Часть 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ определяет, что спор о месте жительства ребенка разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). Вот с учетом этих критериев Вам следует поступать. |
|
Автор ответа: Голубев Владимир Васильевич | |
J01864 | |
Здравствуйте! Дочь учится в гимназии в 10-м классе. Класс экономический. 4 дня идут учебные предметы по плану гимназии плюс два дня идет обучение по программе экономического колледжа. Она очень хочет после учебы работать несколько часов во второй половине дня. Чтобы у нее были свои деньги и чтобы практически начать работать по своей будущей специальности. Для опыта и стажа. Ей сейчас 15 лет. В феврале будет 16. Подскажите, пожалуйста, по трудовому законодательству возможно принятие такого человека на работу на условиях неполного трудового дня, если сумеем такую работу ей найти. И на сколько часов в день это возможно? Ей хочется найти официальную работу с оформлением трудовой книжки помощника бухгалтера, помощника экономиста или помощника менеджера. Какие разрешения для этого нужны – из школы, от родителей, от гороно, от кого еще? И с какого возраста это возможно? Кроме самостоятельного поиска работы в какие социальные организации можно обратиться для поиска? И если она будет учиться в гимназии и колледже и работать на условиях неполного рабочего дня или недели, то тогда она потеряет право получать алименты на ее содержание от ее отца? При каких дополнительных условиях возможно сохранение права на алименты? С уважением, Елена. |
|
Автор вопроса: Елена | |
Уважаемая Елена! Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Право на алименты Ваша дочь может потерять, так как в соответствии с п. 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ ваша дочь может быть признана полностью дееспособной в судебном порядке в случае если она работает по трудовому договору (ст. 27 Гражданского кодекса РФ) |
|
Автор ответа:
Сидоренко Алексей Александрович |
СКУЛЬПТУРНЫЙ ЮМОР |
|
Приходит Церeтели к Лужкову и
говорит: - Юрь Михалыч, дай мне Царь-Колокол... Лужков: - А зачем тебе? - Да скульптурку здесь ваяю. "Тройка" называется. Так мне колокольчика не хватает. |
Copyright © 2004 WIC. Любое использование и распространение информации, содержащейся в рассылке, третьими лицами запрещено. Любезно просим Вас, выразить свои замечания и пожелания, относящиеся к этой рассылке с помощью Нажав на эту ссылку, Вы увидите мнение других Подписчиков наших рассылок. |
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: law.russia.advice.rusconsult |
Отписаться |
В избранное | ||