Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

РВК - лучшие юридические, бухгалтерские, таможенные ответы - 07 декабря 2004 года


Информационный Канал Subscribe.Ru

Просмотреть все вопросы на сервере «РВК». Задать свой вопрос специалистам консультации. В Платном бюро Вы можете получить платную консультацию от лучших специалистов «РВК». Подписаться на другие наши рассылки, Вы можете с помощью специальной формы быстрой подписки. Получение вопросов и/или ответов без подписки на рассылку и в выбранное Вами время (RSS-каналы). Подписаться на рассылки Украинской виртуальной консультации.


ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Административное право

J01924 Вопрос размещен: 23.11.2004 в 13:55
какие требуются документы для отказа от узбекского гражданства
Автор вопроса: сергей
Ответ размещен: 23.11.2004 в 22:02
Здравствуйте, Сергей!
В соответствии с положениями "Закона о гражданстве Республики Узбекистан" выход из гражданства Республики Узбекистан разрешается по письменному ходатайству лица.
Заявление и другие документы принимаются при личном обращении заявителя в Консульский отдел Посольства, а при наличии уважительных причин (отдаленность местонахождения от Москвы, болезнь и пр.) через доверенных лиц (по нотариальной доверенности) по адресу: 119017, Москва, Погорельский пер., дом 12, Консульский отдел Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации; в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 10-00 до 13-00 ч. по московскому времени.
Документы, присланные по почте или по факсу, не принимаются, не рассматриваются и назад не возвращаются.
Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий на территории Российской Федерации или Республики Беларусь подает заявление о выходе из гражданства на имя Президента Республики Узбекистан через Консульский отдел Посольства Узбекистана в г. Москве (образец прилагается).
К заявлению прилагаются:
1. Анкета-заявление (бланк прилагается) - в 3-х экз.,
2. Автобиография - в 3-х экз.,
3. Фотография 3х4 - 4 шт.,
4. Копия каждой страницы национального паспорта - в 3-х экз.,
5. Справка с места жительства - в 3-х экз.,
6. Выписка из трудовой книги за время работы в РУ - в 3-х экз.,
7. Справка с места учебы (для студентов) - в 3-х экз.,
8. Копия военного билета (для военнообязанных) - в 3-х экз.,
9. Копия адресного листка убытия из Узбекистана - в 3-х экз.
Если у заявителя имеются супруг (супруга), а также находящиеся на его иждивении лица, то он должен представить письменные, нотариально удостоверенные заявления этих лиц об отсутствии к нему имущественных или иных претензий.
Заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан лица, не достигшего 18 лет, подается его родителями или их законными представителями вместе с копией свидетельства о рождении ребенка, удостоверенной нотариально. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, необходимо представить к заявлению родителей или иных законных представителей нотариально удостоверенное их письменное согласие.
В необходимых случаях представляются нотариально удостоверенные копии свидетельств о расторжении брака, смерти одного из родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате алиментов.
Если оба родителя являются гражданами Республики Узбекистан и один из них выходит из гражданства, одновременно ходатайствуя о выходе из гражданства Республики Узбекистан несовершеннолетнего ребенка, то необходимо представить нотариально удостоверенное заявление другого родителя, в котором должно быть выражено его отношение к выходу ребенка из гражданства Республики Узбекистан.
Каждый документ должен быть нотариально удостоверен. Заявитель при оформлении материалов дела о выходе из гражданства Республики Узбекистан должен уплатить консульские сборы в размере 100 $США+5 долл.США фактические расходы (эквивалент в руб.). Срок рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Республики Узбекистан составляет от одного года до полутора лет до выхода Указа Президента Республики Узбекистан.
Телефон для справок: (095) 230-13-01, 230-00-54, факс 230-04-79.
Автор ответа: Королев Иван Александрович

J01831 Вопрос размещен: 17.11.2004 в 17:00
Здравствуйте уважаемые юристы! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Я проживала с 1946 г. в частном доме со своими родителями, двумя братьями и тремя сестрами. После смерти отца в 1958г. дом был разделен между матерью и детьми. Одна из моих сестер и мать подарили свои доли брату, а две другие сестры мне. По сложившейся на сегодняшний день ситуации в моей собственности находится 3/14 части этого дома, 1/14 у брата, умершего в 1960 г. и 10/14 у другого брата, который умер в 1982 году. В доме с 1979 г. никто не прописан и никто не жил, да и дома-то практически нет, одни только гнилые стены. Родственники братьев в права наследства не вступали и вероятно о нем не знают. Все эти годы земельный налог платила я. До 1996 года за все. А с 1997 г. за 3/14 доли.
На сегодняшний день определенную ценность имеет земельный участок – на нем можно выстроить что-то другое или продать. Я хочу оформить его в свою собственность. В связи с этим возникает целый ряд вопросов:
1. Могу ли я оформить весь участок как свою собственность? Если да, то каким образом?
2. Если на этом участке выстроить новый дом или, к примеру, гараж, то какие возможные на него претензии могут иметь родственники братьев, буде таковые появятся?
3. Существуют ли еще какие-то варианты в данной ситуации?
Заранее благодарна за ответ. Ида Павловна.
Автор вопроса: Тарасова Ида Павловна
Ответ размещен: 17.11.2004 в 22:34
Здравствуйте, Ида Павловна!
Поскольку Вы фактически приняли наследство, о чем имеются бесспорные доказательства, полагаю, при обращении к нотариусу, возможно к разным нотариусам, в зависимости от места жительства наследодателей - Ваших братьев, Вы без обращения в суд получите свидетельство о
праве на наследство на весь дом. Полагаю, что право собственности на земельный участок до настоящего времени не оформлено, он находился в постоянном (бессрочном) пользовании
собственников дома. Оформив наследственные права на дом, Вы можете бесплатно приобрести
участок в собственность, если уже не воспользовались таким правом в отношении другого земельного участка.
Наследники Ваших братьев, могут оформить свои наследственные права, если в шестимесячный срок после смерти наследодателей, обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства,
фактически приняли наследство или пропустили срок для принятия наследства по уважительным причинам. В двух последних случаях, им скорее всего придется обратиться в суд.
Если наследники братьев первой очереди оформят свои наследственные права указанными способами, Ваша доля соответственно уменьшится, поскольку Вы являетесь наследником второй очереди.
Претензии на возведенные Вами постройки другие наследники вряд ли смогут обосновать, однако, у Вас возникнут трудности при оформлении правоустанавливающих документов на эти постройки, поскольку до офомления своих прав на весь участок Вы не сможете получить разрешение на их возведение, а самовольно построив - осуществить их государственную регистрацию.
О наличии других наследников Вы можете узнать у нотариусов, ведущих наследственные дела по последнему месту жительства Ваших братьев. Если наследственные дела после их смерти не заводились, можете не искать других путей, они существуют, но намного сложнее.
Автор ответа: Королев Иван Александрович

Гарантии, льготы, компенсации

J01937 Вопрос размещен: 24.11.2004 в 11:45
Как расчитывается пенсия по потере кормильца? Спасибо.
Автор вопроса: Софья
Ответ размещен: 24.11.2004 в 23:36
Здравствуйте, Софья!
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется по формуле:
П = БЧ + СЧ, где
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
БЧ - базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле:
СЧ = ПК / (Т х К) / КН, где
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, учтенного по состоянию на день его смерти;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости;
К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев;
КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, являющихся получателями указанных пенсий, установленных в связи со смертью этого кормильца по состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи.
В случае, если трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в связи со смертью лица, которому на день смерти была установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или страховая часть трудовой пенсии по инвалидности, размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле:
СЧ = СЧп / КН, где
СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
СЧп - размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, установленный умершему кормильцу по состоянию на день его смерти.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца не может быть менее 660 рублей в месяц.
Автор ответа: Королев Иван Александрович

Гражданское право

J01814 Вопрос размещен: 16.11.2004 в 20:18
В собственности на квартиру я имею 3/4 доли. Мой брат имеет в собственности 1/4 доли. В настоящее время я хочу обратиться с иском в суд о выкупе доли брата. Брат отказался продать мне свою долю. Могу ли я обязать его продать мне долю? Спасибо.
Автор вопроса: Юрий
Ответ размещен: 17.11.2004 в 06:51
Уважаемый Юрий. У вас достаточно щикотливый вопрос. Но могу сказать однозначно суд никогда не обяжет вашего брата продать его долю вам. Действующим законодательством это запрещено. Ваш брат является полноправным собственником принадлежащей ему доли и только он вправе ею распоряжаться. Но долевой или как она указана в ГК посвящена глава 16. Ст. 249 гласит о том, что каждый участник обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Если все это осуществляете вы, предъявите в суд иск о взыскании с него данных средств. Если суммы окажется большой, то чтобы ее не выплачивать, может он и продаст вам долю. Распоряжению имуществом посвящена ст. 246 ГК. Другой вариант, согласно п. 3 ст. 245 ГК участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. Если сумеете это доказать в суде, то отлично. Либо получите увеличение доли либо компенсацию, которую возможно брат не сможет вам выплатить, взамен этого получите долю. Вариант третий, если вы хотите обменять или продать квартиру суд может обязать принудительно обменять вашу квартиру или обязать вашего брата если он не хочет продать квартиру выкупить у вас долю. Если ваш брат захочет ее продать, то это право переходит к вам (выкупить у него долю). Других вариантов разрешения спора я не вижу. С уважением, Дмитрий Юрьевич.
Автор ответа: Игнатенко Дмитрий Юрьевич

Жилищное право

J01777 Вопрос размещен: 15.11.2004 в 07:39
Я прописана одна в приватизированной двухкомнатной квартире (45,8 м2)
в пятиэтажном доме. При переселении из 5-ти этажки мне предложили
двухкомнатную квартиру большей площади (59,7 м2). В Департаменте
жилищной политики (еще в июле 2004 г.) был заключен Договор временного
проживания (до получения Свидетельства о собственности). Предложенную
доплату за излишки площади я внесла (7150.80 руб). Сейчас (в ноябре
2004 г.) Префект вернул документы по моему делу (кроме меня были
возвращены документы еще по 11 приватизированным квартирам, жильцы
которых попали в аналогичную ситуацию) с пометкой, содержащей
информацию о том, что если мной не будет уплачена сумма в размере
651516,98 руб (23000$), то переселение в новую квартиру невозможно.
Поясните, пожалуйста, насколько правомочны действия Префекта. Какими
законодательными актами он руководствовался? Что Вы посоветуете
предпринять в этой ситуации.
P.S. К сожалению суммой, указанной выше, я не располагаю и ,
соответственно, внести доплату не смогу ни при каких обстоятельствах.
Заранее благодарна.
Автор вопроса: Ольга Васильевна
Ответ размещен: 15.11.2004 в 23:01
Здравствуйте, Ольга Васильевна!
Действия должностного лица неправомерны.
Полагаю, что данное должностное лицо руководствовалось абз.4 п. 3.5 Положения о порядке переселения собственников, нанимателей, арендаторов и иных лиц из жилых помещений подлежащих освобождению домов, в которых имеется муниципальная и государственная собственность города Москвы (приложение к постановлению правительства Москвы от 18 января 2000 г. N 30), которым предусмотрено, что, если стоимость предоставляемого в связи с освобождением ранее занимаемого собственниками жилого помещения выше стоимости принадлежащего на праве собственности жилого
помещения и размера компенсации за непроизведенный капитальный ремонт жилого дома, разница в их стоимости взимается с собственника в соответствии с условиями предварительного договора и пп. 2.11, 2.14 настоящего Положения.
Президиум Верховного Суда РФ 2 апреля 2003 г. признал данную правовую норму незаконной по следующим основания.
В ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации закреплено, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Порядок и условия переселения собственников, освобождающих жилые помещения по решению органов власти города Москвы, регламентируются Законом города Москвы от 9 сентября 1998 г. N 21-73 "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помещения". Согласно ст.ст. 3 и 4 этого Закона собственнику, освобождающему жилое помещение, являющееся единственным местом его жительства, предоставляется предварительное и равноценное возмещение в виде другого благоустроенного жилого помещения либо в денежном выражении.
Установление в оспариваемом нормативном правовом акте правительства Москвы гражданско-правовой обязанности собственника квартиры в сносимом доме оплатить разницу в стоимости сносимого и вновь предоставляемого жилого помещения противоречит нормам федерального гражданского и жилищного законодательства, в котором такая обязанность не предусмотрена.
Кроме того, включив в свой нормативный акт названную норму, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вышел за пределы своей компетенции.
В соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. По этому предмету ведения субъект Российской Федерации не может осуществлять собственное правовое регулирование.
Данное решение опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ за 2003 г., N 9, с.1.
Письменно информируйте об этом должностное лицо, требуйте восстановить Ваши права, не поможет – прямая дорога в суд, потребуется юридическая помощь – обращайтесь.
Автор ответа: Королев Иван Александрович

Налоговое право

J01761 Вопрос размещен: 13.11.2004 в 01:23
Поясните пожалуйста порядок оформления
имущественного вычета при индивидуальном
жилищном строительстве. Когда оформляется вычет:
в начале строительства или в конце?
Какие документы необходимы для оформления вычета?
Где оформляется вычет (я работаю в школе): по
месту работы или в налоговой инспекции?
С уважением Сергей Николаевич Диков.
dsn@kaluga.ru
Автор вопроса: Сергей Николаевич
Ответ размещен: 16.11.2004 в 14:37
Уважаемый Сергей Николаевич!
В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ имущественный налоговый вычет по суммам, направленным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право собственности на приобретенный (построенный) жилой дом или квартиру, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком.
Пунктом 2 статьи 220 НК РФ предусмотрено, что имущественный налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. Налоговым периодом признается календарный год (статья 216 Кодекса).
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав.
Таким образом, представление свидетельства, или иного документа, устанавливающего право собственности на квартиру (жилой дом) на момент заявления льготы (подачи декларации), является обязательным условием предоставления льготы налогоплательщику. При этом, копия документа, устанавливающего право собственности на объект, хранится в налоговом органе вместе с заявлением налогоплательщика и другими документами, необходимыми для получения имущественного налогового вычета.
20 августа 2004 года Президентом РФ подписан Федеральный закон, вносящий изменения в главу НК РФ, регулирующую налог на доходы физических лиц. Изменения вступают в силу с 1 января 2005 года. С этого времени, налоговые имущественные вычеты предоставляются налогоплательщику в сумме, израсходованной на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли в них, в размере фактически произведенных расходов (в сумме, не превышающей 1000000 рублей), а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным налогоплательщиком от кредитных и иных организаций Российской Федерации на указанные цели. До внесения изменений налоговый имущественный вычет на сумму погашения процентов предоставлялся только по ипотечным кредитам, полученным в банках Российской Федерации. Кроме того, в Кодекс введены нормы, раскрывающие понятие "фактических расходов" на строительство или приобретение жилья, регламентирующие порядок подтверждения права на имущественный налоговый вычет, а также дополняющие порядок предоставления вычета (он может быть произведен не только в налоговых органах по окончании налогового периода, но и до окончания налогового периода у налогового агента - работодателя по основному месту работы при условии подтверждения налоговыми органами права налогоплательщика на имущественный вычет).
В настоящее время вычет производится только за последние 3 года, путем подачи в налоговый орган налоговой декларации по налгу на доходы физических лиц и документов, подтверждающих расходы по строительству.
Исходя из вышеизложенного, сообщаю, что Вам нужно дождаться нового года и оформить имущественный налоговый вычет с 01.01.2005 года у себя на работе, предоставив документы подтверждающие расходы, связанные со строительством за последние 5 лет. При условии, что Вы проработали в своей организации эти 5 лет. Если нет, то пожалуйте с документами в налоговый орган.
С уважением Прокопьев Андрей Вадимович!
Автор ответа: Прокопьев Андрей Вадимович [Сертификат]

Трудовое законодательство

J01872 Вопрос размещен: 19.11.2004 в 16:53
Здравствуйте, господа!
Можно ли сократить должность, которую в настоящее время занимает работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет.
Спасибо.
Автор вопроса: Kroha
Ответ размещен: 20.11.2004 в 14:06
Если речь идет только о сокращении должности, то проблем нет. Но если это сокращение повлечет за собой увольнение работника по сокращению штата, то должны быть соблюдены права работника. Главное, на что надо обратить внимание, так это то, что увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ч. 2 ст. 81 ТК). Кроме того, согласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника в период его отсутствия на работе по уважительным причинам. Исключение - полная ликвидация предприятия, учреждения, организации. Это подтверждено постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". В подпункте «а» пункта 23 названного постановления сказано, в частности, следующее: не допускается увольнение работника (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем -физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть третья статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за исключением случая ликвидации организации), а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3, пунктам 5 - 8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ (статья 261 ТК РФ).
И, наконец, статья 261 ТК РФ категорически запрещает по инициативе работодателя расторгать трудовой договор с беременной женщиной и женщиной, имеющей детей, за исключением случаев ликвидации организации.
С уважением, Владимир Васильевич Голубев
Автор ответа: Голубев Владимир Васильевич


СЕМЕЙНЫЙ ЮМОР

Проходят отец с маленьким сыном мимо больницы. На воротах, как обычно, эмблема врачевателей (змея, обвившаяся вокруг кубка). Сын и спрашивает:
    - Папа, а что это нарисовано?
    - А, это сынок, твоя бабушка мороженое кушает.


Copyright © 2004 WIC. Любое использование и распространение информации, содержащейся в рассылке, третьими лицами запрещено.
Любезно просим Вас, выразить свои замечания и пожелания, относящиеся к этой рассылке с помощью специальной формы.
Нажав на эту ссылку, Вы увидите мнение других Подписчиков наших рассылок.


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: law.russia.advice.rusconsult.thebest
Отписаться

В избранное