Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

лучшее из всех рассылок РВК - очередной выпуск


Информационный Канал Subscribe.Ru

        
«Российская Виртуальная Консультация»

Просмотреть все вопросы на сервере «РВК».
Задать свой вопрос специалистам консультации.
Подписаться на другие наши рассылки, Вы можете с помощью специальной формы быстрой подписки.
Подписаться на полную рассылку Украинской виртуальной консультации.


СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

   
Господин Специалист, в Платном бюро Вас ожидает дополнительная практика.

Уважаемый Посетитель, решение Ваших проблем лучшими специалистами Консультации возможно только в Платном бюро. Получить платную консультацию.


ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Административное право

J00655 Вопрос размещен: 13.08.2004 в 10:30
У меня был вопрос: (далее скопирован вопрос и пришедший ответ):
"По пути с работы домой в пяницу в 18.15 я упала. Вследствии падения получила ушибы и раны локтя и ступни. В больницу обратилась в понедельник, так как рана на ступне оказалась серьезной, а не просто царапиной.Врач выписал мне больничный с формулировкой "Травма по пути с работы". На работе мне отказывают оплачивать больничный. Я настаяла на том, что бы была создана комиссия и разобралась в этом вопросе, на основании того, что травма полученная по пути на работу и с работы - попадает под производственную травму.
Подскажите, какие еще документы должна я предоставить на свою рарботу, помимо больничного листа. С меня требуют сведетельские показания, но я не знаю.... запомнили ли меня бабушки, находившиеся у дороги в момент моего падения. Заранее спасибо.
Получила ответ:от Хроленок Игорь Александрович
Вы можете представлять любые свидетельские показания, которые посчитаете нужными. Это могут быть не только бабушки у дороги, но и люди видевшие, что вы пришли уже с травмой, законом не запрещено представление любых документов. В частности комиссия может запросить представление любых документов, которые с её точки зрения необходимы.
В случае если выводы комиссии вас не устроят, вы можете обжаловать их в судебном порядке."
У меня еще один вопрос в продолжение этой темы.
Показания двух свидетелей я предоставила комиссии, объяснительную по поводу этого случая от себя - тоже - но соцстрах отказывается отлачивать больничный (на больничном я была 4 дня). Правомерна ли я требовать оплату больничного? Если да, то на основании какой статьи или документа.
И возможно ли требовать, что бы соцстрах ответил мне письменно?
С уважением, Светлана, Новосибирск
Автор вопроса: Светлана
Ответ размещен: 13.08.2004 в 11:00
На основании Трудового кодекса и поставления Министерства Труда и социального развития от 24 октября 2002 г. N 73 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ."
Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса и настоящим Положением (далее - установленный порядок расследования), подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее - несчастный случай), происшедшие:
б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией на правах владения либо аренды (далее - территория организации), либо в ином месте работы в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
Вы можете требовать писменного ответа и оплаты больничного. В случае не оплаты обращайтесь в суд.
С уважением,
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович
Ответ размещен: 13.08.2004 в 14:55
Уважаемая Светлана!
Могу предположить, что работники соцстраха (или все-таки работодатель?) отказываются оплачивать пособие по временной нетрудоспособности в связи с тем, что считают полученную Вами травму бытовой. А бытовая травма оплачивается, начиная с 6-го дня нетрудоспособности. Однако в Вашем случае они, скорее всего, не правы (при условии, что действительно все произошло именно так, как Вы это обрисовали).
Согласно пункта 106 пока еще действующего Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию (утверждено Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 N 13-6 с последующими изменениями) временная нетрудоспособность считается наступившей вследствие трудового увечья, если несчастный случай произошел в пути на работу или с работы. Таким образом, в соответствии с пунктом 29 вышеуказанного Положения пособие по временной нетрудоспособности должно выдаваться в размере 100% заработка.
Требуя оплаты пособия, кроме вышеперечисленных положений, можете ссылаться также на статьи 183 и 423 Трудового кодекса. Ст. 183 ТК гласит о том, что при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. При этом размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральным законом. Учитывая же то, что федерального закона о пособиях по временной нетрудоспособности до сих пор нет, в соответствии со ст. 423 ТК изданные до введения в действие ТК нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и применяемые на территории Российской Федерации постановления Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих федеральных законов. Именно на этом основании на территории Российской Федерации и применяются по вопросам выплаты пособий правовые акты СССР, такие как Постановление Совмина СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 ? 191 и Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 ? 13-6.
Касаясь вопроса получения ответа из соцстраха скажу, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 16.07.1999 г. ? 165-ФЗ <Об основах обязательного социального страхования> Вы, как застрахованное лицо имеете право:
1) на своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. В случаях, установленных федеральными законами, право на страховое обеспечение могут иметь члены семьи застрахованного лица и лица, находящиеся на его иждивении;
2) на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том числе в суде;
3) на участие через своего представителя или профсоюз в управлении обязательным социальным страхованием;
4) на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей;
5) на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах страховых взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации.
В то же время согласно ст. 11 того же закона страховщики (в Вашем случае это Фонд социального страхования) обязаны:
- обеспечивать контроль за правильным начислением, своевременными уплатой и перечислением страховых взносов страхователями, а также за расходами на обязательное социальное страхование, предусмотренными федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования;
- контролировать правильность и своевременность назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам;
- бесплатно предоставлять страхователям и застрахованным лицам либо их представителям, а также государственным и общественным организациям информацию о своей деятельности, за исключением конфиденциальной информации, порядок передачи которой устанавливается законодательством Российской Федерации.
Так что успехов Вам в борьбе за свои права!
Автор ответа: Андреев Владимир Петрович

Банковское законодательство

J00658 Вопрос размещен: 13.08.2004 в 14:27
Имеем: ВКЛАДЧИКА, НАСЛЕДНИКА, БАНК.
ВКЛАДЧИК открыл вклад <До востребования> в БАНКЕ до 1.01.2001 г.
НАСЛЕДНИК получил свидетельство о праве на наследство на открытый ВКЛАДЧИКОМ вклад с процентами после 1.01.2001 г, но в БАНК еще не обращался.
Имеем абзац 4 статьи 297 Банковского Кодекса Республики Беларусь:
<По банковским правоотношениям, возникшим до 1 января 2001 года, настоящий Кодекс применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления его в силу>.
Вопрос 1: Может ли НАСЛЕДНИК гарантировано требовать у БАНКА вклад с процентами в соответствии с Банковским Кодексом и с какого времени?
Обращаю внимание (по абзацу 4 ст. 297 Банковского Кодекса Республики Беларусь):
1. Банковские отношения
- ВКЛАДЧИКА и БАНКА действительно возникли до 1.01.2001 г,
- НАСЛЕДНИКА и БАНКА пока еще не возникли, но могут возникнуть при обращении НАСЛЕДНИКА в БАНК, после 1.01.2001 г.
2. Права:
- ВКЛАДЧИКА забрать вклад с процентами возникли до 1.01.2001 г.
- НАСЛЕДНИКА забрать вклад с процентами возникли после 1.01.2001 г.
3. Обязанность:
- БАНКА вернуть вклад с процентами ВКЛАДЧИКУ (требования ВКЛАДЧИКА не было) могло возникнуть до 1.01.2001 г.
- БАНКА выплатить вклад с процентами НАСЛЕДНИКУ - после его обращения, т.е. после 1.01.2001 г.
Вопрос 2: Можно ли каким - то образом аргументировано отвергнуть пункты в защиту БАНКА, который предположительно будет доказывать, что Банковский Кодекс на образовавшиеся отношения после обращения НАСЛЕДНИКА в БАНК не действует?
С уважением, НАСЛЕДНИК.
Автор вопроса: Игорь
Ответ размещен: 13.08.2004 в 18:18
В данном случае положения Банковского кодекса для вас не имеют определяющего значения, ваши права по истребованию наследственного имущества, в том числе и денег, регулируются наследственным законодательством. Вы признаны наследником и имеете свидетельство о праве на наследство, значит, имеете полное право требовать свои деньги от банка. Все ссылки банка на какие-то мнимые тонкости вступления в силу и наличия права не имеют значения. Налицо факт - наличие денег на счету в пользу наследодателя, наличие наследника - с оформленными документами - это достаточно для истребования наследственного имущества от любых лиц, у которых оно находится. И ничего себе не усложняйте, обращайтесь смело в банк.
Относительно положений вступления в силу банковского кодекса - положения установленные в нем означают, что они имеют обратную силу, но лишь по правам и обязанностям возникшим после вступления его в силу. Это один из приемов, т.е. если договор банковского счета заключен до вступления в силу кодекса, но права и обязанности из этого договора (например, право истребования назад вклада) возникли после вступления в силу кодекса, то к отношениям по вкладу применяются уже новые нормы кодекса. Еще раз обращаю внимание, что банковский кодекс не может регулировать наличие или отсутствие права на наследство.
Другой вопрос, если срок вклада установлен определенный, не знаю как в Беларуси, но в России даже при срочном вкладе вкладчик в любой момент может забрать свои деньги.
Удачи.
Автор ответа: Пантюшов Олег Викторович

Жилищное право

J00654 Вопрос размещен: 13.08.2004 в 10:07
Имеет ли дарственная обратную силу? Если дарственная оформлена на одного из супругов, то в случае развода, может ли второй претендовать на часть квартиры?
Автор вопроса: Екатерина
Ответ размещен: 13.08.2004 в 10:35
Договор дарения можно признать недействительными в общем порядке и с учетом некоторых особенностей:
Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.
К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.
1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:
дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда;
договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен.
3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Если дарственная оформлена на одного из супругов, то второй имеет право претендовать на часть квартиры, но законом установлено что такое имущество не являеться совместно нажитым, а являеться собственность того человека, на которого оформлена дарственная. Одним словом вы сможете претендовать на имущество указанное в дарственной.
С уважением,
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович

J00653 Вопрос размещен: 13.08.2004 в 08:49
Мне предстоит получить желищьный военный сертификат. Могу ли я приобрести по нему жилье в другом городе, регионе. Сколько положено кв.м полезной площади на 1 человека, сколько стоит 1кв.м по Ставропольскому краю.
Спасибо
Автор вопроса: Наталья
Ответ размещен: 13.08.2004 в 10:21
Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина - участника подпрограммы на получение субсидии. Сертификат не является ценной бумагой, он не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Срок действия сертификата составляет 9 месяцев с даты его выдачи.
Расчет размера субсидии производится исходя из социальной нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов семьи гражданина - участника подпрограммы и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
Показатели средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья определяются Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в соответствии с утверждаемой в установленном порядке методикой определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений.
Социальная норма общей площади жилья, исходя из которой определяется размер субсидии, устанавливается в следующих размерах:
для семьи численностью 1 человек - 33 кв. метра;
для семьи численностью 2 человека - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек - n x 18 кв. метров, где n - число лиц, признаваемых членами семьи в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Для граждан - участников подпрограммы, имеющих в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и абзацем третьим статьи 54 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-1, право на дополнительную общую площадь жилого помещения, расчет размера субсидии производится с учетом нормы дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. метров.
Размер субсидии рассчитывается органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу сертификата гражданину - участнику подпрограммы, указывается в сертификате и является неизменным на весь срок его действия.
Расчет размера субсидии производится на дату выдачи сертификата, указанную в бланке сертификата.
Граждане - участники подпрограммы могут приобретать на первичном или вторичном рынке жилья у любых физических и (или) юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек), как за счет средств субсидии, так и с дополнительным привлечением собственных или заемных (кредитных) средств.
Общая (жилая) площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи гражданина - участника подпрограммы, учтенного при расчете размера субсидии, не может быть меньше нормы общей (жилой) площади жилого помещения, установленной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата.
При приобретении гражданином - участником подпрограммы за счет средств субсидии или с привлечением собственных или заемных (кредитных) средств более одного жилого помещения право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов его семьи. Такое приобретение возможно только при условии, что размер общей (жилой) площади приобретаемых жилых помещений в расчете на одного собственника будет не меньше нормы общей (жилой) площади жилого помещения, установленной для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.
Полученный сертификат сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается отдельный блокированный целевой лицевой счет, предназначенный для зачисления субсидии. На указанный счет могут быть зачислены также личные или заемные (кредитные) средства гражданина - участника подпрограммы.
Отбор банков, участвующих в реализации подпрограммы, осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса определяются государственным заказчиком подпрограммы по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.
Владелец сертификата в течение срока его действия представляет для оплаты в банк договор (договоры), явившийся (явившиеся) основанием для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения), и правоустанавливающие документы на жилое помещение (жилые помещения), приобретенное (приобретенные) посредством реализации такого договора (договоров).
Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении установленных условий принимает договор (договоры) к оплате.
Перечисление средств с отдельного блокированного целевого лицевого счета лицу (лицам), участвующему (участвующим) в договоре (договорах), осуществляется в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия банком договора (договоров) к оплате.
После приобретения жилья с помощью сертификата граждане - участники подпрограммы исключаются из списка очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств федерального (местного) бюджета.
В случае если владелец сертификата по какой-либо причине не смог решить своей жилищной проблемы в установленный подпрограммой срок действия сертификата и не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в подпрограмме в порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти, осуществляющими выдачу сертификатов, и не подлежит снятию с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Органы исполнительной власти, осуществляющие выдачу сертификатов, обязаны проинформировать граждан, принимающих решение об участии в подпрограмме, об условиях ее реализации, а указанные граждане - дать письменное согласие на участие в ней на этих условиях.
При выдачи свидетельства попросите разъяснить вам подробнее ваши права и обязанности.
С уважением,
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович

J00650 Вопрос размещен: 12.08.2004 в 17:45
В чем различие между куплей-продажей и дарственной? Как лучше переоформить квартиру в собственность?
Автор вопроса: Галина
Ответ размещен: 12.08.2004 в 22:19
Разница между этими двумя видами договоров в том, что купля-продажа является сделкой возмездной, а дарение - безвозмездной, то есть не предполагающей какой-либо платы.
При выборе варианта переоформления квартиры в собственность сдедует учитывать, кроме прочих обстоятельств, еще и возможные налоговые последствия для обеих сторон сделки. Например, при купле-продаже квартиры, находящейся в собственности гражданина менее пяти лет, он может попасть под уплату налога на доходы физических лиц, если стоимость продаваемой квартиры более 1 млн. рублей.
В случае оформления договора дарения под уплату налога может попасть уже одаряемый, если он не попадает под случаи освобождения от уплаты налога, перечисленные в законе. При этом налог на дарение может оказаться весьма ощутимым, так как нижний порог, с которого начисляется этот налог, составляет сумму, превышающую 85 МРОТ. Самым частым случаем осовобождения от налога на дарение является ситуация, когда одаряемый проживает в данной квартире.
Стоимость оформления обоих договоров в нотариальной форме и последующей госрегистрации в учреждении юстиции одинакова.
При оформлении сделки в простой письменной форме (с последующей регистрацией в учреждении юстиции) расходы сторон будут ниже за счет экономии на уплате госпошлины нотариусу.
Кроме того, если одаряемый не имеет льгот по осовобождению от уплаты налога на дарение, от выбора Вами способа оформления сделки будут зависеть и Ваши расходы. По нашему странному законодательству при оформлении договора дарения в нотариальной форме одаряемый платит налог на дарение.
При оформлении той же сделки в простой письменной форме одаряемый на совершенно законных основаниях такой налог не платит.
Вот такие чудеса. Таким образом, при этом варианте Вы экономите и на госпошлине, и на налоге.
Как адвокат хочу Вас предостеречь от увлечения тем, что сделка на бумаге оформляется одна, а фактически имеется в виду другая. Например, оформляя дарение, имеют в виду куплю-продажу и наоборот. Тут можно нарваться и на мошенников. Поэтому таких вариантов следует избегать.
С уважением
Автор ответа: Аношин Виктор Михайлович

Семейное право

J00630 Вопрос размещен: 08.08.2004 в 22:51
Здравствуйте!
Суд присудил моему бывшему мужу выплачивать алименты на несовершеннолетнию дочь(9 лет), в раз1/4 дохода. На судебные разбирательства он не являлся, никаких документов не придоставлял. Исполнительный лист у судебных приставов, образовалась большая задолжностьпо алиментам. Супруг достаточно обеспеченный человек, занимается бизнесом, но как он уверяет он нигде не прописан, никакой собственности нет .На самом деле, всё оформлено на новую жену, брата, отца....
При беседе уверяет что я зря трачу время , у меня ничего не получится.
Посоветуйте пожалуйста, как мне поступить.
Автор вопроса: Юлия
Ответ размещен: 09.08.2004 в 07:29
В случаях, когда по алиментам создается большая задолженность, появляются основания говорить о том, что Ваш бывший муж злостно уклоняется от уплаты алиментов, что является основанием привлечения к уголовной ответственности. Возьмите у приставов справку о задолженности и подайте в органы внутренних дел заявление о привлечении его к уголовной ответственности. Правда, при производстве им какого-либо платежа, в возбуждении уголовного дела будет отказано. Так что здесь действительно ситуация не в Вашу пользу. Отбирать у Вашего бывшего мужа имущество, ему не принадлежащее приставы не имеют права. Но у Вас есть один плюс. Дело в том, что исполнительный лист можно предъявлять к исполнению всю его жизнь. Для этого необходимо лишь соблюсти некоторые условия. После того, как исполнитель, решит вернуть Вам исполнительный лист, не пропустите три года с момента его возврата и к концу этого срока подавайте его исполнителю заново. Пусть даже исполнитель и не сможет чего-либо взыскать и вернет Вам исполнительный лист обратно, с момента возвращения у Вас начинается новый срок в три года. И так, пока Ваш бывший муж жив. Ходить под такой угрозой не очень приятно, можете ему заранее сообщить о таком ходе.
Автор ответа: Маляревский Михаил Владимирович

Уголовное право

J00635 Вопрос размещен: 09.08.2004 в 15:02
Уважаемые юристы!
Я собирался продать свой автомобиль. Нашел покупателя. Передал ему автомобиль, техпаспорт, ключи. Деньги получил. Никакие документы не оформлялись (в т.ч. и расписки). Покупатель уехал на машине, обещая появиться на следующий день для оформления сделки. На следующий день он не появился и не позвонил. Личность покупателя мне осталась неизвестной, контактная информация отсутствовала. Через месяц после этого я написал заявление в милицию об угоне автомобиля, но указал, что автомобиль был угнан со двора моего дома. Через полгода автомобиль был задержан при управлении им тем самым покупателем. При рассмотрении дела в милиции я не отрицал факта получения денег с покупателя.
Вопросы.
1. Правомочно ли написание мной заявления об угоне?
2. Можно ли квалифицировать эту ситуацию, как угон?
3. Какую ответственность я несу за неверное изложение обстоятельств угона?
Благодарю за консультацию.
Автор вопроса: Евгений
Ответ размещен: 09.08.2004 в 15:25
Ваша сделка должна быть заключена в писменной форме, отсутсвие составленного договора, влечет последствия в соответствии со статьй 162 ГК РФ
1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.
2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В соответсвии с УК РФ Статья 166 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - как мы видим в вашем случае нет неправомерного завладения транспортным средством, а есть неоформленность договора купли-продажи автомобиля. Следовательно это не угон и органы милиции наверное вынесут отказ в заведении уголовного дела. В принципе Вас можно привлечь к ответственности за клевету.
С уважением,
Автор ответа: Хроленок Игорь Александрович

Налогообложение прибыли

A00627 Вопрос размещен: 07.08.2004 в 00:58
Здравствуйте !
Убедительно прошу дать консультацию по следующей проблеме (ПРОВОДКА ТОВАРА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ).
1.В 1998 г. физическое лице за свои наличные деньги купило товар (различное промышленное оборудование, предназначенное не для личного пользования) на сумму 300 т. р Затем физическое лицо создало ООО , где физ. лицо стало единственным учредителем и одновременно директором. В 1998 г. созданное ООО (Продавец) отгрузило оборудование Покупателю по счету -фактуре с выделением НДС. Все
бухгалтерские проводки по отгрузке были сделаны. Но не были сделаны проводки , обозначающие, откуда Продавец получил товар .
Начиная с 2000 г. Продавцу за отгруженный товар стали поступать деньги на р\с . Деньги эти необходимо куда-то отправлять, но нет кредитора !
Как лучше оформить приход товара Продавцу , не создавая "левые" схемы с использование подставных фирм
(чревато встречными проверками и последующими санкциями ), а полагаясь лишь на тот факт, что директор (физ.лицо) по сути внес свое имущество для деятельности организации ?
Ведь физическое лицо не обязано вести учет, поэтому встречных проверок не будет.
Советуют несколько вариантов оформления прихода товара между физ. лицом и его предприятием : 1.Договор займа 2.Договор комиссии 3.Договор товарного кредита 4.Договор купли-продажи 5.Договор доверительного управления.
Какой из этих договором предпочтительнее ? И как Продавцу решить вопрос подписания договора ( две одинаковые подписи сторон договора ведь недопустимы)? Здесь советуют : 1. Директору назначить зам. директора и с ним подписать договор 2.Выдать доверенность на подписание договора с физ.лицом ( одновременно директором) любому другому физ.лицу. И не признают -ли все эти договоры незаконными ?
Какие еще варианты решения проблемы этой проблемы "проводки задним числом" по Вашему мнению возможны ?
2. Подскажите пожалуйста сколько раз в году и на какие суммы физ.лицо без регистрации в качестве
предпринимателя может продавать , купленный им товар (например токарный станок ).Может-ли такой такой торговой номенклатуры как станок отнести к личному имуществу физ. лица и применять к нему все правила
купли-продажи личного имущества ? И еще - будет -ли нарушением действующего законодательства следующее:директор ООО за свои деньги
купил товар и сам себе передал его в ООО на реализацию ( три сделки). Деньги ещее не получал (он числится в ООО как кредитор по этому товару).
Что ему делать, чтобы не вступить в конфликт с законом (суума более 300 тыс. руб. за каждую сделку
).Могут признать такую сделку ничтожной ? Может регистрировать сейчас как предпринимателю и после этого получать деньги . Или у же поздно (товар ведь давно предан). ? Или пусть все будет как есть . С момента передачи товара прошло уже два года. За этот товар, проданный уже давно ООО покупателю только
сейчасот него стали поступать ООО деньги и бартер . Что - же лучше делать ? Или может менять в качестве кредитора физ лицо (как было фактически ) на юр. лицо - но это доп. проблемы (сделка задним числом, притворность и прочее). Не будет-ли здесь еще хуже ? Налоги меньше, но сама сделка не будет соответствовать действительности. Или искуссность правильного офориления договора и бух. проводок
поможет ? Или лучше все отразить как с физ.лицом ?Какие кокретно размеры налогов придется при этом заплатить ООО ( НДС) и физ. лицу(подоходный ) ? Что Вы можете посоветовать о законной оптимизации данной проблемы. ?
2. Подскажите пожалуйста как лучше быть в следующей ситуации (тема связана с проблемой описанной выше).
Юридическое лицо (Продавец) в 2001 году отгрузило Покупателю неоприходованный товар ( не было бух. проводки о поступлении товара Продавцу, товар был куплен физ. лицом- директором на его деньги , но прохождения денег через кассу и р\с не было, документов на покупку физ. лицом этого товара также нет) на сумму более 100 т.р. по счету -фактуре. Метод учет у Продавца- был в 2001 г.- по поступлению денег на р\с, и в настоящее время он также кассовый
В 2004 г. Покупатель (также юр. лицо) по соглашению о погашении задолженности с Продавцом рассчитался с ним своим товаром на сумму поставленного ему ранее товара.
Т.к. начальной проводки (оприходования отгруженного Покупателю товара в 2001 г. не было), Продавец рассматривает следующие варианты для решения этой проблемы (постановка товара на учет задним числом , начисление при реализации небольшой торговой наценки) с использованием физических лиц (чтобы не
использовать вариант с использованием юр. лиц) :
1..Безвозмездное получение в 2001 г. имущества (в виде реализованного позже товара) от физ. лица.
2.Получение займа ( товарного кредита в виде реализованного позже товара ) у физ. лица.
3. Получение товара у физ. лица по договору комиссии или по агентскому договору.
Будет-ли это полученное имущество от физ. лица по вариантам 1,2 3 отнесено на расходы при его
реализации , и учтено как себестоимость при получении за него денежных средств или иного имущества в
2004 г., для уменьшения полученного дохода от его реализации на стоимость ранее переданного физ.
лицом юр. лицу имущества (товара) ?
Закон о прибыли , действующий до 01.01.2002 г. не предусматривал возникновение налога на прибыль и
НДС при безвозмездном получении имущества юр. лицом от физ. лица. Но не будет-ли налоговая инспекция
считать вышеуказанное пролучение имущества (товара ) от физ лица по впарианту ?1 налооблагаемой
операцией ?
В случае получения займа от физ. лица по варианту ? 2 не признают -ли физ. лицо занимающимся
незаконной предпринимательской деятельностью?
И может -ли учредитель и одновременно директор юр. лица передавать своему юр. лицу (ООО)
безвозмездно имущество (товар) или передавать его взаймы с последующей реализацией ?
Или ( в случае целесообразности использования вариантов ? 1,2) нужно использовать только
неафилированные и невзаимозависимые физ. лица ?
Но самое главное- может использование физ. лиц для организации оприходования задним числом
отгруженного товара - плохой вариант ?
Но что - же тогда делать юр. лицу при составлении отчетности и уплате налогов в отчетном периоде, в
котором Покупатель рассчитался с Продавцом за отгруженный товар в 2001 году ?
Как лучше решать выше приведенные проблемы ?
Заранее благодарен, с уважением, Владимир.
--
Автор вопроса: ВЛАДИМИР
Ответ размещен: 09.08.2004 в 03:15
Хочу продолжить, т.к. случайно был отправлен неполный ответ. По моему мнению, лучше оформить агентский договор между ООО и физ.лицом, на продажу имущества, данный договор регулируется гл.52 ГК РФ. Если в договоре будет указано, что агент (ООО) действует от своего имени, хотя и за счет принципала (физ.лица), то права и обязанности по заключенным агентом сделкам возникают у агента (ООО), таким образом выручка от реализации товара принадлежит агенту и ее не надо никуда отправлять.
Относительно лиц, которые будут заключать агентский договор, т.к. трудности в том, что директор ООО и физ.лицо, передающее товар одно и то же. В законе нет никаких запретов на заключение подобных договоров. Поэтому, если ООО заключит договор в лице своего директора с физ.лицом, которое будет то же самое, что и директор, ничего противозаконного не будет. Следует лишь указать, что данная сделка будет сделкой заключенной заинтересованным лицом (ст.45 З-на "Об обществх с ограниченной ответственностью", на совершение данной сделки необходимо согласие общего собрания участников общества). Также нужно иметь ввиду, что в соответствии со ст. 40 НК РФ, по этой сделке налоговые органы вправе проверить соответствие цены сделки уровню рыночных цен, т.к. имеется сделка между взаимозависимыми лицами. Не нужно путать сделки между юр.лицом и физ.лицом, т.к. хотя директор и подписывает договор, но стороной договора является юр.лицо.
Относительно возможности признания физ.лица лицом осуществляющим предпринимательскую деятельность, можно сказать, что ни ГК РФ, ни НК РФ не связывает наличие регистрации в качестве ПБОЮЛ как обязательное условие для признания лица, фактически осуществляющим предпринимательскую деятельность. Т.е. лицо может быть признано ПБОЮЛ по факту осуществления бизнеса. Главное требование для этого установлено в ст.2 ГК РФ - систематичность деятельности и цель - извлечение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Фактический характер наличия предрин. деятельности должно быть доказано налоговыми органами. Нет каких-то жестких требований по количеству совершаемых сделок и по видам сделок, все решается в конкретной ситуации. В вашем случае можно сказать, что была одна сделка, которая была разбита на три составляющие и не было цели получения прибыли, если, конечно, будет необходимость что-то объяснять.
Вот, коротко, что я хотел сказать.
Автор ответа: Пантюшов Олег Викторович
RSS в РВК
В Консультации стало работать еще удобнее!

С помощью RSS Вы сможете получать ленту вопросов и ответов, публикуемых в Консультации в режиме реального времени, даже не заходя на наш сайт, что позволит сэкономить Ваше время и уменьшит Ваш трафик. Достаточно установить одну из программ, которые работают с RSS и указать в ней ссылки на наши RSS-источники.

Cсылки на наши источники RSS:

РВК. Вопросы.     http://www.newlega l.ru/Subscribe/RssQuestions.aspx
РВК. Ответы. http://www.newlegal. ru/Subscribe/RssAnswers.aspx
Настройка RSS: http://www.newlega l.ru/Subscribe/RssSubscribe.aspx

Программы для чтения RSS:

1. Abilon http://www.activerefresh.com/
2. FeedReader http://www.feedreader.com/
3. Syndirella http://www.yole.ru/projects/s yndirella/
4. RSS Readers    http://blogspace.com/rss/readers
5. WhatzNew http://www.watznew.com/

Для специалистов Консультации, RSS — это альтернатива подписке на вопросы, которые они получают по почте. В отличие от почтовой рассылки, Вы можете сами выбрать момент, когда Вы хотите загрузить анонсы вопросов, за какой период и по каким разделам. RSS — это хороший выбор, если Вы еще не определились, хотите ли Вы постоянно получать новые вопросы по почте или, если Вы работаете в Консультации не постоянно, а периодически заходите и не хотите заполнять свой почтовый ящик лишней корреспонденцией.
        
Copyright © 2004 WIC. Любое использование и распространение информации, содержащейся в рассылке, третьими лицами запрещено.

Любезно просим Вас, выразить свои замечания и пожелания, относящиеся к этой рассылке с помощью специальной формы.
Нажав на эту ссылку, Вы увидите мнение других Подписчиков наших рассылок.


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Адрес подписки
Отписаться

В избранное